Римское право

Теория

44. Открытие наследства и его последствия

Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. Если римский гражданин умер в плену, то применяется фикция: моментом его смерти считается момент пленения. Это связано с тем, что гражданин, захваченный в рабство, становится рабом, а после смерти раба наследования не происходит. Во избежание этого последствия и применяли указанную фикцию. Если же гражданину удавалось вернуться из плена, то в силу ius postliminii его права восстанавливались, в частности, возвращалось его имущество.

Наследство открывается после смерти не всякого свободного лица, для этого требуется, чтобы умерший оставил имущество. По этой причине в архаический период после смерти подвластного наследство не открывалось, поскольку он не мог иметь собственного имущества. При прекращении юридического лица наследование также не наступает.

После открытия наследства происходит призыв (delatio) к наследству. С этого момента у призванных наследников появляется субъективное право на принятие наследства. Однако в цивильном праве существовали так называемые «свои или необходимые наследники» (sui et necessarii). К ним относились нисходящие подвластные наследодателя, а также рабы, назначенные наследниками по завещанию. Для необходимых наследников момент открытия наследства совпадал с моментом его принятия, поскольку они не могли отказаться от него, даже если наследство было обременено большими долгами.

Это положение было исправлено претором. В результате подвластные могли воспользоваться правом воздержания от принятия наследства (facultas abstinendi), в силу чего такое лицо сохраняло титул цивильного наследника, но при обнаружении убыточности наследства рассматривалось как постороннее. Положение раба-наследника было несколько иным. Он мог получить от претора beneficium separationis, позволявшую сохранить те приобретения, которые были сделаны вольноотпущенником с момента обретения свободы.

Если отсутствовали необходимые наследники, то наследство с момента открытия до момента принятия называлось «лежачим наследством» (hereditas jacens). В древнейший период оно рассматривалось как бесхозяйная вещь (res nullius). По этой причине любой желающий, захватив хотя бы отдельную вещь из состава наследственной массы и провладев ею в течение года, приобретал все наследство. Этот способ приобретения назывался usucapio pro herede, в дальнейшем он был отменен.

В римском праве приоритетом пользовалось наследование по завещанию. Если же завещание нарушало права ближайших наследников, то происходило наследование вопреки завещанию. При отсутствии завещания открывалось наследование по закону. В римском праве не допускалось одновременное наследование и по завещанию, и по закону. Даже если была завещана незначительная часть имущества, открывалось только наследование по завещанию.

В ряде случаев применялся особый порядок призыва к наследству — по праву представления, а также в силу наследственной трансмиссии.

При наследовании по закону возможно так называемое «наследование по праву представления». Оно имеет место в тех случаях, когда наследник, который был бы призван, умер ранее наследодателя, но у этого наследника остались нисходящие родственники (дети). В этом случае долю умершего наследника получают его дети. Например, после смерти Тиция остались две дочери, а также три внука от ранее умершего сына. В этом случае наследство будет разделено на три части: по одной третьей получат дочери, а долю умершего сына разделят внуки наследодателя (Тиция), в результате чего каждому внуку достанется одна девятая часть наследства. Внуки при этом как бы замещают место своего умершего родителя.

Если наследник, призванный к наследованию, умирает до истечения срока на его принятие, происходит наследственная трансмиссия — переход по наследству права наследования. Это значит, что в состав наследства такого призванного наследника помимо его собственного имущества также входит и право на принятие наследства. Наследственная трансмиссия может иметь место как в случае призвания наследника по завещанию, так и по закону.